0655.ru

Справки онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наследство без границ

Наследство без границ

К сожалению, люди живут не вечно. Поэтому каждый из нас рано или поздно сталкивается со смертью близкого человека. Оставим в стороне эмоциональный и психологический аспект этого события и поговорим о его юридических последствиях.

Чтобы избежать возможных негативных эмоций, следует сразу понять и принять тот факт, что оформление наследства является многоступенчатым процессом и одним визитом к нотариусу, как правило, дело не обходится.

Первым шагом на пути оформления должно стать принятие наследства.

Основным способом принятия наследства является подача по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства (регистрации) наследодателя (умершего). То есть если наследодатель на момент своей смерти постоянно проживал в г. Ангарске или Ангарском районе, то заявление о принятии наследства наследник должен подать нотариусу г. Ангарска; если последним местом жительства наследодателя являлся г. Иркутск или Иркутский район, то заявление о принятии наследства следует подать нотариусу г. Иркутска.

В Иркутской области, в том числе в г. Иркутске и Иркутском районе, с 01 января 2016 года будет действовать система оформления наследства «Наследство без границ». Ее суть заключается в том, что для принятия и оформления наследства, открывшегося в г. Иркутске или Иркутском районе после 01 января 2016 года (датой открытия наследства, как правило, является дата смерти наследодателя), наследник может обратиться к любому нотариусу Иркутска при условии, что до него наследство не было принято другим наследником. Если наследников несколько и они подают заявления о принятии наследства не одновременно, то все остальные наследники должны будут обращаться к тому нотариусу, которому первый наследник подал заявление о принятии наследства.

Если наследодатель умер до 01 января 2016 года, то определить того нотариуса, который будет вести ваше наследственное дело, вы можете, обратившись в любую нотариальную контору Иркутска или Нотариальную палату Иркутской области. Какой нотариус будет вести наследственное дело, определяется в зависимости от первой буквы фамилии наследодателя и района города.

Система «Наследство без границ» уже действует в Москве и Санкт-Петербурге.

В большинстве других регионов РФ существует четкое распределение наследственных дел между нотариусами. Узнать, к какому именно нотариусу вам необходимо обратиться для принятия наследства, вы можете в Нотариальной палате соответствующего региона.

После того как вы определили того нотариуса, к которому хотите или должны обратиться для принятия наследства, вам необходимо обратиться к нему с заявлением о принятии наследства.

Если у вас нет времени, сил или желания самостоятельно идти к нотариусу, то подписать и подать за вас заявление о принятии наследства может ваш представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности. При этом в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.

Также заявление наследника о принятии наследства может быть передано нотариусу другим лицом или направлено по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом.

При оформлении заявления о принятии наследства в нотариальной конторе вы должны быть готовы к тому, что вам зададут следующие вопросы:

· Есть ли у наследодателя другие наследники (родственники или наследники по завещанию)?

· Известно ли вам место жительства других наследников и их намерения в отношении наследства?

· Какое имущество принадлежало умершему и как оно было приобретено?

· Состоял ли умерший в браке и жив ли его супруг?

· Где и с кем был зарегистрирован наследодатель?

Вся эта информация нужна нотариусу для определения круга наследников и состава наследственного имущества, а также для того, чтобы понять, какие документы будут необходимы для оформления наследства.

Отвечать на вопросы нотариуса нужно честно и максимально полно. Только при таком условии нотариус сможет грамотно оформить ваши права и свести к минимуму риск возникновения судебного спора.

Как еще можно принять наследство?

Закон допускает также принятие наследства путем совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. В частности, признается, что наследник принял наследство, если он:

· вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

· принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

· произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

· оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Почему зачастую процесс оформления наследства может быть многоступенчатым? В зависимости от очередности наследования в течение 6 месяцев, а в некоторых случаях — 9 месяцев со дня смерти наследодателя наследство является «лежачим». К тому же каждое наследственное дело индивидуально и решение задач, стоящих перед нотариусом и наследниками, требует дополнительных усилий: например, умер наследодатель, который являлся директором общества с ограниченной ответственностью, а также единственным учредителем (собственником) этого юридического лица. Но жизнь продолжается, проблемы нас не оставляют. Предприятия должны работать, платить по счетам, исполнять договоры и т. д. В этом случае при единодушном мнении наследников нотариус может назначить доверительного управляющего имуществом общества с ограниченной ответственностью с целью охраны наследственного имущества.

Итак, резюмируем:

1. Первым шагом на пути оформления наследства является принятие наследства.

2. Принятие наследства осуществляется путем подачи заявления:

а) для наследников граждан, умерших до 01 января 2016 года, — нотариусу города Иркутска в соответствии с первой буквой фамилии наследодателя и районом города;

б) для наследников граждан, умерших после 01 января 2016 года, — любому нотариусу города Иркутска.

3. Заявление о принятии наследства необходимо подать до 6 месяцев со дня открытия наследства.

4. Для подачи заявления о принятии наследства необходимо представить нотариусу свой паспорт, свидетельство о смерти наследодателя и справку о регистрации наследодателя по последнему месту жительства. Также желательно сразу предъявить документы, подтверждающие ваши родственные отношения с наследодателем, завещание (при его наличии) и документы на то имущество, которое вы наследуете. Однако эти документы можно будет предоставить в наследственное дело и позже.

С целью уменьшения нагрузки на наследников по сбору документов в рамках наследственного дела нотариусы имеют возможность и активно пользуются электронными базами данных некоторых государственных предприятий, организаций, учреждений. Так, например, нотариус самостоятельно делает запрос по вкладам наследодателя в ПАО «Сбербанк», получает выписки по объектам недвижимого имущества из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок ними, предоставляемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области, проверяет наличие завещания от имени умершего по Единой информационной системе нотариата, даже если наследники о нем не знают либо оно сделано в другом городе. Начинает работать электронный ресурс, позволяющий нотариусам получать сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, состоящих на кадастровом учете. Нотариусы надеются также на дальнейшее взаимодействие с органами Федеральной миграционной службы для получения данных о регистрации (прописке) наследодателей. Другие документы, подтверждающие сведения, необходимые для оформления наследственных прав, наследники предоставляют самостоятельно.

Президент Нотариальной палаты Иркутской области, нотариус г. Иркутска Евгений Геннадьевич Воробьев.

Наследство в виде акций: принять и передать

На практике юридические аспекты и последствия смерти акционеров публичных и непубличных акционерных обществ могут иметь существенное значение как для функционирования АО, так и для самих акционеров. Например, в какой момент наследник становится акционером и получает право участвовать в общих собраниях общества? Если акции умершего акционера не востребованы наследниками и стали выморочным имуществом, кому передать это имущество по назначению? Еще один вопрос связан с теми акционерами, о которых у АО нет никакой информации, то есть неизвестно даже, живы они или мертвы.

В законодательстве об акционерных обществах вопрос наследования практически не рассматривается. В ГК РФ этому вопросу посвящен только п. 3 ст. 1176, который гласит, что в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции и наследники, к которым они перешли, становятся участниками АО.

Стоит также отметить, что действующее законодательство не делает принципиальной разницы между акциями публичного и непубличного акционерных обществ, когда дело касается универсального правопреемства в виде наследования имущества умершего акционера.

Алгоритм принятия наследства

Общий порядок наследования акций, как и любого другого имущества, выглядит следующим образом.

Наследник в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя и открытия наследства обязан обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства.

Нотариус, получив такое заявление, принимает меры по розыску иных наследников, разъясняет всем выявленным наследникам порядок и последствия принятия наследства.

Читать еще:  Характеристика в органы опеки

По истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя, если более короткий срок не установлен решением суда, нотариус выдает каждому наследнику, изъявившему желание принять наследство, свидетельство о праве на наследство. Формы свидетельств о праве на наследство утверждены приказом Минюста России от 10.04.2002 № 99. Это свидетельство является основанием для внесения записи о переходе прав собственности на имущество к наследникам. В случае с акциями на основании полученного свидетельства в реестр акционеров вносится запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к новому акционеру.

Регистратор, руководствуясь п. 7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 1 , вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании следующих до­кумен­тов:

1. Подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору).

2. До­кумен­т, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору).

3. Подлинник или нотариально удостоверенная копия до­кумен­та, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору).

4. Сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при до­кумен­тарной форме выпуска (передаются регистратору).

Законодательство о наследовании предусматривает, что наследственное имущество переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Принятие час­ти наследства не допускается.

Согласно ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. То есть независимо от того, в какой из дней шестимесячного срока наследник подал заявление нотариусу, он является владельцем имущества с момента смерти наследодателя. Следовательно, момент, когда акции или иное имущество никому не принадлежат, ГК РФ формально исключается.

Когда наследник становится акционером

Обратимся к положениям ст. 29 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Они предусматривают, что право на акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров либо с момента совершения приходной записи по счету депо, если учет ценных бумаг производится у лица, осуществляющего депозитарную деятельность. Причем акционером считается только то лицо, которое прямо указано в реестре акционеров. Права по эмиссионной ценной бумаге переходят к новому владельцу с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Из сказанного следует, что с момента смерти акционера до момента внесения сведений о новом владельце акций — наследнике акции права по таким акциям находятся в «замороженном» состоянии.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № ­208-ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Таким образом, общество не обязано приглашать наследников умершего акционера на собрания, которые будут проводиться до момента внесения сведений о наследнике в реестр. И даже если такие наследники окажутся каким-то образом на собрании до момента внесения сведений о них в реестр, голосовать по вопросам повестки дня собрания они не смогут.

Чтобы избежать правовой неопределенности и возможных злоупотреблений правами по наследуемым акциям, законодатель предлагает использовать вариант доверительного управления наследуемым имуществом (ст. 1173 ГК РФ), когда нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. На время доверительного управления ценные бумаги учитываются регистратором АО на лицевом счете доверительного управляющего (п. 3.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг).

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться наследники: установление самого юридичес­кого факта наличия акций, если они являются бездо­кумен­тарными ценными бумагами и у наследника отсутствуют какие-либо до­кумен­ты, подтверждающие права умершего акционера на акции.

В этом случае необходимо сделать следующее:

1) получить сведения о реестродержателе АО (данная информация должна быть внесена в ­ЕГРЮЛ);

2) запросить необходимые сведения у реестродержателя (это может сделать нотариус).

Кому передать выморочные акции

У акционера могут отсутствовать наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

В данной ситуации имущество умершего акционера считается выморочным. Наследником такого имущества становится государство в лице городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа, которым переходят права на жилые помещения, земельные участки и расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; если вышеуказанное имущество расположено в Москве или Санкт-Петербурге, оно переходит в собственность соответствующего города. Иное выморочное имущество, в том числе акции, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом, который до сих пор не принят. До принятия названного закона необходимо руководствоваться п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Они гласят, что при рассмотрении судами дел о наследовании от имени РФ выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом 2 , а от имени Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований — их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается РФ, Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (РФ в настоящее время — в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным.

С «мертвыми душами» лучше расстаться

«Мертвыми душами» называют акционеров, которые никак не участвуют в жизни АО. Под этой категорией акционеров понимаются те из них, кто умер, о ком нет информации, но кто продолжает числиться среди акционеров общества.

В большинстве случаев проб­лема «мертвых душ» возникает у ПАО, созданных на заре приватизации государственных предприятий. Участниками таких общества часто становились члены трудового коллектива с минимальным пакетом акций. Люди либо не знают о наличии у них акций, либо забыли о них, либо их доля настолько мала, что участие в жизни АО им неинтересно.

Данную проблему можно решить, если у одного владельца более 95% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. В этом случае названное лицо вправе выкупить у акционеров — владельцев акций ПАО, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции ПАО, указанные ценные бумаги.

Существуют различные схемы, позволяющие принудительно выкупить 100% акций. Для их реализации используются «технические компании», позволяющие создать «мажоритарного владельца» 95-процентного пакета, имеющего право на принудительный выкуп оставшихся 5% акций. При этом невостребованные «мертвыми душами» денежные средства за принадлежащие им акции зачисляются на депозит нотариуса (подробнее читайте в материале «Принудительный выкуп акций у миноритариев: какие нюансы необходимо учесть», «ЭЖ», 2015, № 37).

Также интересным вариантом может быть схема с преобразованием АО в ООО. Решение о преобразовании может быть принято общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Существует положительная практика исключения «мертвых душ» в процессе реорганизации.

Кроме того, ст. 10 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» позволяет требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Одно из таких нарушений — систематичес­кое уклонение от участия в общих собраниях участников общества.

1 Утверждено постановлением ФКЦБ России от 02.10.97 № 27.

2 Пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утв. постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432.

Откладываете наследственное планирование на потом?

Откладываете наследственное планирование на потом?

Интерес к инструментам наследственного планирования за прошлый год сильно возрос. Однако не все задумываются о четком плане преемственности – и чаще потому, что не знают о последствиях.

Читать еще:  Обращение и ремонт по КАСКО без справки ГИБДД о ДТП

В мае 2020 г. покончил жизнь самоубийством Дмитрий Босов – акционер и глава совета директоров группы «Аллтек». Под при стальным наблюдением общественности наследники развернули борьбу за наследство миллиардера.

В январе 2021 г. внезапно скончался Андрей Трубников – основатель брендов косметики Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Незадолго до смерти он высказал намерение не оставлять наследство детям. Сейчас же между наследниками и доверительным управляющим, назначенным после смерти Андрея Трубникова, возник конфликт, и только время покажет, чем все закончится.

А теперь представьте такую ситуацию: у наследодателя есть фактическая супруга, с которой брачные отношения не зарегистрированы, а еще дети от разных браков и внебрачные дети. Наследство включает крупный бизнес и большое количество активов, в том числе за рубежом. При этом о грамотном наследственном планировании наследодатель никогда не думал. Чем это грозит? Сложные судебные тяжбы неизбежны. Когда речь идет о крупном состоянии, нередко наследникам приходится пройти через судебные разбирательства не только в российских судах, но и в иностранных. Возможно даже возбуждение уголовных дел. Именно поэтому владельцы крупного частного капитала должны заранее позаботиться о том, как будет распределено состояние между наследниками.

Все еще откладываете решение этого вопроса на потом? Тогда почитайте о возможных юридических проблемах наследников. Им и посвящена наша статья.

Отсутствие информации об активах

Часто наследникам неизвестен весь объем активов, из которых состоит наследство. А их поиск занимает много времени. В этот период значимые активы могут быть выведены третьими лицами. Наследники сами могут скрывать друг от друга наследственное имущество с целью единоличного завладения им в обход юридической процедуры. К тому же актив может быть вовсе не найден. В первых двух случаях наследник вынужден искать юридические инструменты для возврата активов в наследственную массу, в последнем случае актив безвозвратно выбывает из нее.

Злоупотребление правом

Участники наследственных споров нередко злоупотребляют своими правами. Целью возбуждения дел может служить не защита нарушенных прав, а получение дополнительных доказательств и доступа к конфиденциальной информации для дальнейшего манипулирования. А иногда дело возбуждается «ради дела», для увеличения судебных расходов участников процессов и траты их времени.

Пытаясь в бесспорном порядке получить подтверждение юридически значимых фактов, необходимых для принятия наследства или подтверждения родственных отношений, сторона конфликта может обратиться в суд иностранной юрисдикции. И здесь важно вовремя подключиться к участию в деле и пресечь такое недобросовестное поведение.

Хотя российское законодательство устанавливает пределы осуществления гражданских прав, на практике доказать и пресечь факт злоупотребления проблематично.

Определение применимого права при разделе наследственного имущества

Неподготовленное наследование ставит сложные вопросы перед наследниками. Например, если имущество наследодателя рассредоточено по разным странам или если его последним местом жительства было иностранное государство, где и в каком порядке подлежит открытию наследственное дело? Где и с применением какого права должны рассматриваться наследственные споры?

Согласно ч. 1 ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Так, если он последние годы своей жизни провел во Франции и там же умер, то именно французским гражданским законодательством будут определяться круг наследников, порядок принятия наследства и его распределения между наследниками.

При этом для некоторых становится сюрпризом, что российский суд при рассмотрении споров по разделу между наследниками имущества, находящегося в России, при установлении факта принятия наследства может руководствоваться нормами иностранного государства, в котором наследодатель имел последнее место жительства.

Правила наследования движимого и недвижимого имущества различаются. Наследование недвижимого имущества осуществляется в соответствии с правом страны, где это имущество находится. А в отношении движимого имущества применяется право страны, где наследодатель имел последнее место жительства.

Например, наследодатель имел недвижимое и движимое имущество в России – квартиру и денежные средства на счету. Его последнее место жительства – Германия. Там он и скончался. После его смерти наследник обратился к российскому нотариусу для открытия наследственного дела и получения свидетельств о праве на наследственное имущество. Нотариус выдал свидетельство в отношении квартиры. А в выдаче свидетельства в отношении денежных средств он отказал. Поскольку средства являются движимым имуществом, а последнее место жительства наследодателя – Германия, порядок принятия данной части наследства определяется законодательством именно этой страны. Наследник попытался в судебном порядке оспорить действия нотариуса и добиться признания права собственности на денежные средства наследодателя, но суд отказал в удовлетворении его требований, поскольку наследник не подтвердил принятие наследства в соответствии с гражданским законодательством Германии.

Для наследственных споров, осложненных иностранным элементом, характерен повышенный стандарт доказывания. Это значит, что на участников спора возлагается обязанность по определению и толкованию норм иностранного права, поскольку российский суд несведущ в этой области. Обычно для этого требуется привлекать экспертов, разбирающихся в иностранном праве.

Ситуация усложняется, когда между наследниками возникает спор о последнем месте жительства наследодателя. До разрешения этого спора невозможно определить, какие нормы права должны применяться при разделе наследственного имущества. Причем в некоторых странах рассмотрение спора может затянуться на несколько лет, а значит, неопределенность в отношении имущества будет сохраняться все это время.

Например, у наследодателя было имущество в Великобритании, Франции и России. В Великобритании проживали его законная супруга и их общие дети, а во Франции – фактическая супруга, с которой брачные отношения не зарегистрированы, и их общий ребенок. Умер наследодатель во Франции. После его смерти между законной и фактической супругами возник спор о разделе наследственного имущества. Законная супруга утверждала, что последнее место жительства наследодателя – Великобритания, а потому порядок наследования определяется законодательством этой страны. Фактическая супруга настаивала на Франции и французском законодательстве. Спор возник из-за того, что правила распределения долей, предусмотренные законами этих стран, сильно различаются. В итоге фактическая супруга подала в суд Франции иск об установлении последнего места жительства наследодателя. До рассмотрения французским судом этого спора невозможно определить, какими нормами следует руководствоваться при разделе имущества наследодателя.

Защита наследственного имущества

При возникновении наследственных споров важно обеспечить сохранность наследственного имущества. Появляется необходимость обратиться в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер, например в виде наложения запрета на осуществление регистрационных действий с имуществом. Причем подавать ходатайство приходится в суд того государства, на территории которого имущество находится, даже если наследственный спор рассматривается в российском суде.

Например, после смерти наследодателя возник наследственный спор. В наследственную массу входят: доля участия в российском ООО, транспортное средство, зарегистрированное в нашей стране, квартира в России и дом в Испании. Наследник обратился в российский суд с требованием о наложении запрета на осуществление сделок с имуществом наследодателя. Суд удовлетворил требование в части имущества, находящегося в России. А в отношении дома в Испании наложить запрет отказался, поскольку судебный акт российского суда не может быть исполнен на территории этой страны. Следовательно, наследнику необходимо обратиться в испанский суд для наложения запрета на осуществление регистрационных действий с домом.

Почему все так сложно? Это объясняется тем, что для приведения в исполнение судебного акта российского суда на территории иностранного государства необходимо наличие заключенного между Российской Федерацией и этим государством договора о правовой помощи. В некоторых иностранных государствах судебный акт о применении обеспечительных мер нельзя привести в исполнение: по законодательству этих стран в исполнение приводятся исключительно окончательные судебные акты, принятые по существу спора, к которым такой судебный акт не относится.

Перечислять юридические проблемы, с которыми сталкиваются наследники, можно долго. Наследственные споры часто длятся годами. Иногда по итогам судебных разбирательств от бизнеса ничего не остается, а имущество сильно теряет в стоимости – такова цена конфликта. Именно поэтому наследственное планирование должно являться неотъемлемой составляющей бизнес-планирования.

Наследственное право. Учебник

– знать позиции ученых, объясняющих феномен перехода субъективных прав и обязанностей умерших граждан наследникам; особенности возникновения права общей собственности на наследственное имущество; правовое регулирование раздела наследства; понятие и содержание преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства; особенности ответственности наследников по долгам наследодателя;

– уметь применять на практике полученные навыки экспертной оценки, совершенствовать их в процессе дальнейшей профессиональной деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов по вопросам, касающимся правовых последствий принятия наследства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, составлять и оформлять соответствующие юридические документы;

Читать еще:  Спецодежда при увольнении работника

– владеть понятийным аппаратом по вопросам правовых последствий принятия наследства; юридической терминологией норм права в отношении принятия наследства; навыками анализа различных правовых явлений в области наследственных отношений; навыками анализа правоприменительной практики, в том числе судебных решений; приемами оформления принятых правовых решений и юридических действий в точном соответствии с законом.

7.1. Проблема сохранения («переживания») прав и обязанностей умершего гражданина

В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Но день смерти наследодателя (день открытия наследства) и день принятия наследства наследником нередко значительно «отстают» друг от друга во времени. По общему правилу, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Однако из этого следует, что до принятия наследства наследником права и обязанности умершего гражданина должны существовать после смерти человека. В этой связи возникает вопрос о теоретическом обосновании феномена «переживания» прав умерших граждан.

Согласно ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. В науке гражданского права является постулатом положение, в соответствии с которым правоспособность является предпосылкой правообладания, т. е. обладания гражданами правами и обязанностями. Так, например, граждане могут иметь имущество на праве собственности (ст. 18 ГК РФ). На основе этой возможности к правообладанию граждане и приобретают субъективное право собственности на конкретное имущество, в том числе и по наследству.

В случае смерти наследодателя прекращается его правоспособность и, следовательно, прекращаются все его права и обязанности, и тогда следовало бы полагать, что день открытия наследства, т. е. день смерти наследодателя – это день прекращения всех его прав и обязанностей. Однако в таком случае наследовать будет нечего, поскольку наследственное имущество – это совокупность прав и обязанностей наследодателя, которые в соответствии с законом могут передаваться по наследству. Да и сама возможность наследования исключается.

В литературе предпринимались попытки поиска решения, которое позволило бы сохранить возможность перехода имущества наследодателей к наследникам. Так, Лейбниц полагал, что завещанию нельзя отказать в силе потому, что мертвые на самом деле продолжают жить и, следовательно, пребывают по-прежнему собственниками оставленного ими после смерти имущества.

В римском праве наследственное имущество, еще не принадлежащее какому-либо лицу, называли «лежачее наследство», которое ожидает наследника, т. е. своего субъекта. И. Б. Новицкий писал, что до принятия наследником это имущество как бы числили за умершим; говорили, что наследство… поддерживает, хранит в себе личность умершего, в нем воплощена «имущественно-правовая личность умершего». Близкой к изложенной являлась позиция некоторых немецких юристов. В этой связи Ю. С. Гамбаров отмечал, что немецкие юристы (Пухта, Унгер и др.) предлагали считать наследование продолжением имущественной личности умершего.

Из современных авторов представляет интерес позиция Б. Б. Черепахина, отметившего, что «относительно правового положения наследства в период времени от момента открытия наследства до его принятия наследниками (так называемого “лежачего” наследства) были выдвинуты три теории. Некоторые ученые считали, что лежачее наследство является продолжением личности наследодателя. Другие усматривали здесь предварение личности будущего наследника. Наконец, третьи приравнивали такое наследство к юридическому лицу. Из этих теорий заслуживает внимания теория предварения будущего наследника, поскольку именно в его пользу поступит наследственное имущество, на него ляжет обязанность уплатить долги наследодателя. Не приходится говорить о каком – то продлении личности наследодателя, правосубъектность которого прекратилась полностью. Нет здесь, бесспорно, и обособленного субъекта права – юридического лица».

Однако и позиция Б. Б. Черепахина также уязвима. Прежде всего, теория предварения наследника исходит из того, что наследник примет наследство, но это совсем необязательно. Он может и отказаться от наследства. Наследование же государством в обязательном порядке выморочного имущества в соответствии с нормами права, исходящими, по сути, от самого государства, не свидетельствует в пользу жизнеспособности теории предварения наследника. Кроме того, для теории предварения наследника необходимо обосновать существование прав и обязанностей гражданина после его смерти, что в этой теории не получило удовлетворительного решения. Так, являясь сторонником указанной теории, Б. Б. Черепахин допустил существенные противоречия при анализе ситуации. Как отмечалось уже выше, он утверждал, что смерть наследодателя полностью прекращает правосубъектность наследодателя. В то же время под наследственным имуществом названный автор понимал совокупность прав и обязанностей, продолжающих свое существование.

Но если правосубъектность наследодателя прекращена полностью и у него теперь нет ни правоспособности, ни дееспособности (известно, что под правосубъектностью понимается праводееспособность) и нет уже самого субъекта прав и обязанностей, тогда ни о какой совокупности прав и обязанностей бывшего субъекта не может быть и речи. Нет субъекта, нет правоспособности, т. е. способности к правообладанию – нет и прав и обязанностей. Прекращение правоспособности влечет прекращение прав и обязанностей.

Таким образом, имеет место проблема обоснования феномена сохранения прав и обязанностей умершего человека, их «переживание». Следует отметить, что необходимость объяснения переживания прав умершего существует также применительно к ряду личных неимущественных прав граждан: права на честь, достоинство и деловую репутацию; права на изображение; права на охрану частной жизни; права авторства; права на авторское имя и др.

В литературе была высказана также позиция о существовании так называемых посмертных прав. Ее суть заключается в том, что некоторые субъективные права, прекращающиеся в связи со смертью их обладателя, могут вновь возникнуть у других лиц. Так, В. А. Хохлов пишет: «Право на неприкосновенность произведения, конечно, формируется после смерти заново как собственное неимущественное право наследника, а вовсе не передается». Однако автор при этом не комментирует то обстоятельство, что авторство, имя автора и неприкосновенность произведения могут охраняться бессрочно не только наследниками, но и их правопреемниками, а также всеми заинтересованными лицами (ст. 1267 ГК РФ). В таком случае конструирование самостоятельного права на неприкосновенность произведения у наследников теряет смысл.

Наследственное право. Учебник

В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории развития наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного права: его понятие, система, субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство и т.д. Значительное внимание уделено особенностям наследования по закону и наследования по завещанию; наследованию отдельных видов имущества, а также правовым последствиям принятия наследства. В книге содержатся теоретический материал, необходимый для изучения наследственного права, судебная практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственного права, а также контрольные вопросы по каждой главе.<br /> Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.<br /> Издание предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопросами регулирования наследственных отношений.<br /> Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Юридическая Под ред. Курбанова Р.А. Наследственное право. Учебник

Юридическая Под ред. Курбанова Р.А. Наследственное право. Учебник

Юридическая Под ред. Курбанова Р.А. Наследственное право. Учебник

В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории развития наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного права: его понятие, система, субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство и т.д. Значительное внимание уделено особенностям наследования по закону и наследования по завещанию; наследованию отдельных видов имущества, а также правовым последствиям принятия наследства. В книге содержатся теоретический материал, необходимый для изучения наследственного права, судебная практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственного права, а также контрольные вопросы по каждой главе.<br /> Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.<br /> Издание предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопросами регулирования наследственных отношений.<br /> Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Внимание! Авторские права на книгу «Наследственное право. Учебник» (Под ред. Курбанова Р.А.) охраняются законодательством!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector