0655.ru

Справки онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Банковский вклад – в наследство

Банковский вклад – в наследство

Банковский вклад – в наследство

Имущество, принадлежащее человеку ко дню смерти, образует наследственную массу. Его банковский вклад также войдет в состав наследства.

Денежными средствами, хранящимися в банке, можно распорядиться двумя способами – составить завещание у нотариуса или завещательное распоряжение в банке (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). При отсутствии распоряжения вклад будет унаследован по закону.

Завещание: часть наследства может быть передана родственникам наследодателя вопреки его воле

Завещание – документ, в котором человек дает распоряжения о своем имуществе на случай смерти. Составляется оно в установленной законом форме в присутствии нотариуса или лица, наделенного соответствующими функциями.

Оформляя завещание, помните, что оно не всегда подлежит полному исполнению. В законодательстве имеется термин «обязательная доля». Это часть наследства, которая выдается некоторым категориям близких лиц, даже если они не упоминаются в завещательном документе. К ним относятся:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • лица, находившиеся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособные родители и супруги.

Размер обязательного наследства составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону (ч. 1 ст. 1149 ГК РФ). Но если завещательный документ составлен до 2002 г., размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества.

В завещании можно предусмотреть условия выдачи вклада. Например, наследодатель вправе установить в нем завещательный отказ – это возложение на наследника обязательств имущественного характера в пользу другого лица (например, выплатить определенную сумму денег, передать вещи или предоставить возможность пользоваться имуществом). Можно возложить на него обязанность совершить действия, направленные на достижение общественно полезной цели. Возможно подназначение наследника – это указание в завещании другого наследника, на случай если основной умрет до открытия завещания, откажется от наследства или будет лишен права наследования. Также допускается назначение исполнителя завещания, но он обязательно должен дать свое согласие. Исполнитель может не входить в число наследников и выполнять обязанности вправе на возмездной основе.

Завещание можно отменить или изменять бесконечное число раз (ст. 1130 ГК РФ). При этом наследодатель не обязан обсуждать свое решение с наследниками или объяснять его нотариусу. Предусмотрены два варианта отмены завещания – подготовка распоряжения об отмене или нового завещания. Действующим будет последнее по дате составления завещание. Предыдущие действуют только в той части, которая не изменена в последующих документах.

Завещательное распоряжение: чем отличается от завещания?

Завещательное распоряжение – документ, в котором владелец счета завещает денежные средства наследникам. Оно приравнено к нотариально оформленному завещанию (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). Но если завещание может распространяться на любое имущество наследодателя, то распоряжение относится только к счетам в конкретной кредитной организации.

Завещательное распоряжение можно бесплатно оформить в банке в любое время. Но только в том банке, где хранятся денежные средства. Составляется оно в двух экземплярах, один из которых остается в банке, а другой выдается завещателю. Распоряжение собственноручно подписывается завещателем и удостоверяется банковским сотрудником. Если в банке открыто несколько счетов, можно составить одно распоряжение. Наследодатель вправе указать доли, причитающиеся наследникам. Также в распоряжении, как и в завещании, можно предусмотреть не противоречащие гражданскому законодательству условия выдачи вклада (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351).

Распоряжение может быть полностью или частично изменено либо отменено. Для этого в том же банке нужно оформить новое завещательное распоряжение или распоряжение об отмене (п. 4, 6 ст. 1130 ГК РФ). Завещательным распоряжением может быть отменено или изменено составленное ранее завещание, касающееся прав на банковский вклад.

Банк выдаст деньги наследникам только при наличии следующих документов – в зависимости от ситуации (п. 14 Постановления № 351):

  • свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания (ст. 1135 ГК РФ);
  • свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданного нотариусом (ст. 1150 ГК РФ);
  • нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества между наследниками (ст. 1165 ГК РФ);
  • постановления нотариуса о возмещении расходов, связанных со смертью наследодателя (ст. 1174 ГК РФ);
  • свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом;
  • копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

Вышеуказанные положения касаются завещательных распоряжений, составленных после 1 марта 2002 г. На распоряжения, оформленные ранее, нормы наследственного права не распространяются (ст. 8.1 Закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ).

Как будет наследоваться вклад, если завещание и завещательное распоряжение не оформлялись?

Если вкладчик не оставил завещания или завещательного распоряжения, то вклад наследуется по закону в порядке установленной очередности. Таких очередей Гражданский кодекс предусматривает семь (ст. 1141–1145 ГК РФ). Правом первой очереди наделяются дети, родители и супруг наследодателя. В данном случае наследники получают наследство в равных долях.

Важно помнить, что принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, в состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и его долговые обязательства, которые наследники обязаны выполнить пропорционально объему принятого наследства (подробнее об этом читайте в статье «Если в наследство получили долги. »).

Право супруга на вклад

Имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым имуществом супругов, если иное не установлено брачным договором. Это значит, что если у наследодателя остался переживший супруг и они не изменили режим совместной собственности путем заключения брачного договора, то супруг имеет право на выделение супружеской доли из наследства, которая по закону составляет 1/2 доли (в статье «Брачный договор перестал быть прерогативой миллионеров» читайте о том, почему брачный договор может пригодиться даже любящей семье, как его составить и будет ли он работать).

С 1 июня 2019 г. супруги могут оформить совместное завещание. Оно может быть отменено супругами при жизни или по инициативе пережившего супруга. В случае развода совместное завещание теряет свою силу (подробнее об этом – в статье «Совместное завещание супругов или наследственный договор – что предпочесть?»).

Переживший супруг имеет право отказаться от своей доли в наследстве. Но следует помнить, что после нотариального удостоверения отказного заявления отменить его невозможно, а супружеская доля включается в общее наследство.

В каком случае вклад перейдет в собственность государства?

Наследственное имущество становится выморочным, т.е. поступает в доход казны, в следующих случаях (п. 1 ст. 1151 ГК РФ):

  • завещание и завещательное распоряжение не составлены;
  • наследники имущества отсутствуют;
  • наследники не имеют права наследовать или отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);
  • наследники не приняли наследство;
  • наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации, городского или сельского поселения, муниципального района или городского округа (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Статья 1142 ГК РФ. Наследники первой очереди

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Комментарии к ст. 1142 ГК РФ

1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.

В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.

Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.

Читать еще:  Правила и документальное оформление отзыва работника из отпуска

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:

1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;

2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);

3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.

Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.

Пережившим супругом как наследником по закону может считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке (в органах загса). Документом, подтверждающим нахождение супругов в браке, является свидетельство о заключении брака (гл. III ФЗ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Исключение из этого правила — случаи, когда переживший супруг находился в фактических, но признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.

К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п. 6 ст. 169 СК). Состояние в фактических брачных отношениях (так называемый гражданский брак) не дает права на получение наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

В указанном Постановлении также было отмечено, что при разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, они могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что, пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником. В случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве при условии, что соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

2. В п. 2 комментируемой статьи говорится об особенностях наследования по праву представления. В качестве наследников в данном случае выступают внуки и их потомки.

При наследовании по праву представления потомки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из восходящих по прямой линии родственников, который был бы наследником. В данном случае потомки представляют своего предка, который мог бы наследовать, если был бы в живых.

Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по закону, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоятельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Читать еще:  Можно ли договориться с судебными приставами о рассрочке платежа

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (см. комментарий к нему).

Наследники первой очереди

К первоочередным наследникам, которые имеют право претендовать на оставленное наследодателем имущество, принадлежат родственники ближайшего круга: дети любых возрастов, супруг (если он жив) и родители умершего. Этот перечень оговорен в ст. 1142 ГК (Гражданского кодекса) РФ и называется первой очередью наследования.

Список первоочередных наследников может меняться. Это связывается с отказом кого-либо из преемников вступать в наследство, признанием его недостойным, либо вхождением в круг перечисленных лиц иждивенца.

Первоочередные наследники лишаются своих прав в случае признаниях их судом недостойными из-за нанесения вреда наследодателю или недостаточной заботы о нем при жизни, а также помех другим наследникам в получении их доли (ст. 1117 ГК РФ). Наследодатель также вправе лишить любого из них возможности наследовать без объяснения причин (ст. 1119 ГК РФ), за исключением права на обязательную долю.

Супруг наследодателя

К первой очереди наследования относится пребывающий в живых законный супруг наследодателя. Право на наследство не касается бывших мужа и жены после прекращения предыдущих браков, а также гражданского (незарегистрированного) супруга.

Последнее утверждение не является таким, которое окончательно отметает права перечисленных людей на часть собственности наследодателя. Бывшие супруги могут попытаться доказать свой вклад в улучшение и развитие имущества умершего, внесенный ими после развода. Но делать это придется в суде.

Помимо наследуемой доли, супруги часто являются совладельцами имущества наследодателя. Например, совместно нажитой квартиры. Из-за этого при разделе физически неделимой вещи (жилплощади) у них появляется преимущественное право на объект наследства (ст. 1168 ГК РФ).

Даже если законный супруг физически не проживал с наследодателем перед его смертью, он все равно будет считаться преемником первой очереди.

Родители наследодателя

Возможность родителей наследовать за их детьми не ограничивается возрастом, дееспособностью, наличием кровного родства между ними. Ограничение накладывается только лишением родительских прав в отношении конкретного ребенка, и то не всегда.

  • В статье закона, касающейся наследников первой очереди, не говорится явно о кровных и приемных родителях. Однако в ст. 1147 ГК РФ утверждается, что усыновление приравнивается к кровному родству.
  • Родители не могут наследовать за ребенком, если они лишены в его отношении родительских прав, или он был усыновлен/удочерен другими людьми (п. 2 ст. 1147 ГК РФ). В таких случаях кровное родство прерывается. Исключение составляют случаи, когда по решению суда родителям оставляют право общаться с детьми по происхождению.

Дети наследодателя

Законом предусмотрено, что претендовать на наследство могут все дети наследодателя независимо от их возраста и дееспособности, рождения в законном браке или вне его, общего количества детей у родителя или числа его браков.

Приемные дети наследуют наравне с родными (п. 1 ст. 1147 ГК РФ). При этом падчерица или пасынок, если они не были официально удочерены или усыновлены наследодателем, относятся лишь к седьмой очереди наследования.

Сын или дочь, появившиеся на свет вне брака, имеют равные права с другими детьми наследодателя, если тот указан в качестве родителя в свидетельстве о рождении. В противном случае родительство придется доказывать в суде с привлечением свидетелей, экспертизы и других методов.

В рамках соблюдения интересов еще не родившихся детей закон признает за ними право наследовать за умершим родителем после собственного появления на свет (ст. 1166 ГК РФ). При наличии такого ребенка выдача свидетельства о праве на наследство откладывается до его рождения.

Несовершеннолетний ребенок имеет право наследовать имущество, которым сможет воспользоваться только в будущем. До момента совершеннолетия унаследованной собственностью распоряжаются опекуны. У них нужно получать разрешение для проведения любой операции с имуществом.

Если дети родились в браке, признанном впоследствии недействительным, они имеют права на наследование, равные с правами других потомков.

Наследники по праву представления

Право представления подразумевает, что вместо умершего правопреемника призываются к наследству его потомки (представители). Среди наследников по праву представления в первой очереди значатся внуки наследодателя, являющиеся детьми умершего ранее сына или дочери (п. 2 ст. 1142 ГК РФ).

Могут наследовать только потомки умершего взрослого ребенка. Дети наследодателя, пребывающие в живых, вступают в наследство самостоятельно. Их сыновья и дочери не участвуют в процессе. То есть к наследуемому имуществу призываются все дети наследодателя, но не обязательно все внуки.

Эта норма закона предполагает справедливое разделение имущества, оставшегося от умершего человека, между всеми ответвлениями ближайших родственников.

Возможность получить обязательную долю не передается по праву представления. На нее могут претендовать дети, родители или супруг наследодателя, но не его внуки.

Преемники по праву представления не имеют возможности требовать преимущественное право на пользование или получение неделимой вещи.

Нетрудоспособные иждивенцы

Наряду с наследниками первой очереди призываются к наследству иждивенцы, получавшие основной доход от наследодателя минимум на протяжении года до его смерти (ст. 1148 ГК РФ). Норма закона предусматривает, что учитываются интересы материально зависимых лиц, которые не обязательно должны быть родственниками умершего.

Нетрудоспособное лицо, материально зависящее от наследодателя, может наследовать за ним в рамках первой очереди, даже не будучи родственником. Для этого оно должно не просто находиться на иждивении, но и проживать вместе с гражданином, оставившим наследство, хотя бы год до его кончины (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Иждивенец может стать единственным наследником, не имея кровного родства с наследодателем, если у последнего не осталось ни одного кровного или приемного родственника (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

О нормативно-правовом регулировании наследственных правоотношений в Болгарии

В правовой системе Республики Болгарии существует два типа наследования:

  • по закону, когда закон указывает порядок наследования;
  • по завещанию, когда наследование происходит на основании воли наследодателя, выраженной в его завещании.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ — ст. 5-12 Закона о наследстве

Закон определяет, кто унаследует и какую часть имущества умершего. Вы можете стать наследником своего близкого родственника, если отвечаете условиям, указанным в Законе о наследстве. Правила того, кто является наследником, имеющим право получить долю наследственного имущества, а также размер наследства, определяются в зависимости от семейно-правовых связей с наследодателем. Родственники наследодателя распределяются в очереди наследников, а в некоторых очередях есть отдельные группы — в зависимости от вида и близости родственной связи.

Первая очередь наследников — дети умершего /сыновья, дочери/;

Вторая очередь наследников — родители умершего /мать, отец/;

Третья очередь наследников — 1 группа — братья и сестры умершего, 2 группа — бабушки и дедушки умершего;

Четвертая очередь наследников — тети, дяди, двоюродные братья и другие родственники до 4 степени по боковой линии.

Супруг/-а/ наследодателя вступает в наследство по особым правилам вместе с наследниками первой, второй и третьей очереди. В случае, если нет таковых, супруг/-а/ наследует все.

Каждая очередь наследников исключает следующую очередь при наследовании. т.е. наследники 1-й очереди исключают тех, кто находится во 2-й, наследники 2-й очереди исключают тех, кто находится в 3-й, и т.д. Наследники одной и той же очереди или группы наследуют равные доли наследства.

Супруг/-а/ наследует долю, равную части каждого ребенка.

Когда супруг/-а/ вступает в наследство вместе с родственниками по восходящей линии /матерью, отцом / или с братьями и сестрами умершего, или с их родственниками по нисходящей линии, он/-а/ получает 1/2 наследства, если наследное событие случилось менее чем через 10 лет после заключения брака. Если брак существовал более 10 лет, супруг/-а/ получает 2/3 наследства.

Когда супруг/-а/ вступает в наследство вместе с родственниками по восходящей линии и с братьями и сестрами или с их родственниками по нисходящей линии, он/-а/ получает 1/3 наследства в первом случае и 1/2 наследства во втором. Если нет наследников до 3-й очереди, супруг/-а/ получает все наследство.

Читать еще:  Сроки получения гражданства РФ

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ — ст. 13-ст. 47 Закона о наследстве

Закон о наследстве предусматривает наследование по завещанию. Через завещание любой человек при жизни может распорядиться своим имуществом после смерти, завещая его кому-то вне круга наследников по закону или без соблюдения предусмотренных законом очередей.

Завещание может сделать любой человек, которому исполнилось 18 лет, способный действовать разумно и не признанный недееспособным.

Предметом завещания может быть все имущество или его часть. Исключение из этого правила закон предусмотрел в отношении так называемой предусмотренной доли наследства.

Завещания бывают универсальными и частными.

Через универсальные завещания наследуется все имущество наследодателя или его доля.

Завещательные распоряжения, которые относятся к определенному имуществу, являются частными и называются волеизъявлением, а лицо, в пользу которого они сделаны — волеисполнителем. Завещательное распоряжение не порождает никаких действий, если волеисполнитель умирает раньше завещателя.

Завещатель может указать одного или нескольких лиц для получения наследства или волеизъявления в случае, если наследник или волеисполнитель умрет раньше него.

Завещатель не может обязать наследника сохранить и передать полностью или частично полученное наследство третьему лицу после своей смерти. Наследник по закону или по завещанию имеет право получить волеизъявление, предназначенное ему, даже в случае отказа от наследства.

Закон о наследстве предусматривает две формы завещания — нотариальное и рукописное.

Нотариальное завещание:

Нотариальное завещание осуществляется нотариусом в присутствии двух свидетелей. Завещатель устно выражает свою волю нотариусу, который записывает ее так, как она была выражена. Затем он читает завещание завещателя в присутствии свидетелей, после чего документ подписывается завещателем, свидетелями и нотариусом.

Рукописное завещание:

Рукописное завещание должно быть полностью написано от руки самим завещателем. Оно должно содержать дату написания и подпись завещателя. Подпись должна быть поставлена после завещательных распоряжений. Завещание может быть передано нотариусу на хранение в закрытом конверте. В этом случае нотариус составляет протокол на самом конверте. Протокол подписывается тем, кто представил завещание, и нотариусом, и вносится в специальный реестр. Завещание, переданное нотариусу на хранение, может быть взято обратно только лично завещателем. В таком случае производится пометка в специальном реестре, которая подписывается завещателем, двумя свидетелями и нотариусом.

Тот, у кого хранится рукописное завещание, должен потребовать его оглашения у нотариуса, как только узнает о смерти завещателя.

Нотариус оглашает завещание, составляя протокол. В нем описывается состояние завещания и отмечается его вскрытие. К протоколу прилагается бумага, на которой написано завещание, подписанная на каждой странице нотариусом и тем, кто представил завещание. Если завещание было передано нотариусу на хранение, вышеуказанные правила выполняются им.

Завещательные распоряжения не могут ущемлять обязательную долю в наследстве. Если у наследодателя есть наследники по нисходящей линии, родители или супруг/-а/, он не может через завещательные распоряжения или договор дарения нанести ущерб их доле в наследстве. Часть наследства без обязательной доли в наследстве является той долей, которой наследодатель может распоряжаться. Обязательные доли в наследстве описаны в законе. Наследник с правом на обязательную долю, который не может получить ее полностью из-за завещания или договора дарения, может потребовать своей недостающей доли путем уменьшения доли, указанной в завещании. Претензии предъявляются в суде.

Отмена

Завещание может быть отменено новым завещанием или нотариальным актом, в котором завещатель заявляет, что он полностью или частично отменяет свои предыдущие распоряжения. Последующее завещание, которое не отменяет напрямую составленное ранее, отменяет только те положения в нем, которые несовместимы с новыми.

Исполнители

Завещатель может поручить одному или нескольким дееспособным лицам выполнять его завещательные распоряжения. Исполнитель завещания должен составить опись наследственного имущества после того, как он пригласит наследников и волеисполнителей присутствовать при описи. Он вступает во владение наследственным имуществом и управляет им в той мере, в которой это необходимо для выполнения завещательных распоряжений. Исполнитель не может осуществлять отчуждение наследного имущества, за исключением случаев, когда это необходимо. Однако это происходит после разрешения районного судьи, который высказывается после слушания наследников.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

Согласно ст. 1 Закона о наследстве, наследство открывается после смерти наследодателя, по последнему месту проживания умершего, и с этого момента возникает право наследования. Право наследования — это право, осуществление которого требует волеизъявления человека, являющегося наследником, посредством которого он принимает наследование явно или безмолвно или отказывается от него.

Наследники, принявшие наследство, наследуют в соответствии с долями, которые они получают, то, что наследодатель имел при жизни, как совокупность его прав, так и его обязанностей.

Важно, чтобы наследник знал об объеме наследственной массы (правах и обязанностях, которые наследуются), а также о действиях, которые он может предпринять, о принятии или отказе от наследства, поскольку наследство может быть обременено долгами, большими, чем права, которые имел наследодатель, в связи с чем принятие наследства является невыгодным для наследника.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Открытие наследства порождает два правовых варианта для наследников, и они могут воспользоваться одним из двух — принять наследство или отказаться от него:

  • Принятие наследства:

б. по описи согласно ст. 49, п. 1 Закона о наследстве

  • Отказ от наследства:

а. Безмолвное принятие — это самый распространенный и общепринятый случай наследования. В этом случае нет явных действий по принятию наследства, и наследник может считаться принявшим наследство, когда он совершает действия, которые он имеет право выполнять исключительно в качестве наследника. Из-за отсутствия исчерпывающего списка действий по безмолвному принятию в Законе о наследовании, по сравнению с постоянной судебной практикой, мы определяем таковыми: выполнение распоряжения наследственным имуществом, предъявление иска о разделении, подачу декларации о налогообложении с налогом на наследство и т.д. При безмолвном принятии наследники отвечают в полном объеме за долги наследодателя, даже если они превышают объем наследственной массы.

б. Принятие по описи — способ наследования, в котором в течение обязательного трехмесячного срока, который может быть продлен максимум еще на три месяца с момента открытия наследства, наследник через письменное заявление в районный суд описывает наследственную массу и принимает ее. При принятии по описи наследник, который принял наследство, отвечает только за размер полученного наследства, и если долги наследодателя превышают размер наследства, кредиторы не могут взыскать остаток долга. Это юридическая возможность для всех наследников, которая, однако, может осуществляться одним или несколькими наследниками.

Отказ от наследства — чаще всего наследники отказываются от наследства по экономическим причинам, когда с практической точки зрения долги наследодателя превышают размер завещанного.

Отказ от наследства в соответствии с Законом о наследстве происходит таким же образом, как и порядок принятия. Требование состоит в том, чтобы декларация выражала однозначно желание наследника отказаться от его законной доли. Документ вписывается в специальную книгу и вступает в силу с момента записи. При наличии сонаследников не требуется согласие других наследников. Отказ не может быть осуществлен в том случае, если наследство уже принято независимо от того, каким образом. Как принятие, так и отказ должны быть безусловными — они не могут быть частичными, точно на определенную долю наследства, при условии и в пользу определенного человека. При отказе от наследства увеличиваются доли оставшихся наследников.

Отказ от наследства не является бесспорным. В ст. 56, п. 1 Закона о наследстве указано, что кредиторы лица, отказавшегося от наследства, могут потребовать уничтожение отказа в свою пользу, пока не будут удовлетворены имуществом наследника. Срок подачи этого иска составляет один год с момента осведомления об отказе, но не позднее трех лет после отказа. Цель этого заключается в защите интересов кредиторов, в том случае, если наследник намеренно отказывается от наследства с целью его наследования другими наследникам, чем наносит вред кредиторам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector