0655.ru

Справки онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фактическое принятие наследства

Фактическое принятие наследства

В российском праве допускается два способа получения наследства: формальный и фактический. В первом случае наследники оформляют официальное свидетельство о праве у нотариуса. Во втором — практически осуществляют действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Между ними имеются существенные различия.

Что значит «принять наследство»

Суть этого понятия сводится к тому, что наследник должен выразить свое желание принять наследственное имущество, которое досталось ему после смерти родственника (иного лица). Никто не вправе навязывать человеку то, что он иметь не хочет. Любая собственность не только дает права на распоряжение ею, но и накладывает определенные обязательства. Поэтому наследники вправе отказаться от наследства, никому не объясняя мотива своего поступка. Выразить свое намерение принять наследственное имущество можно двумя способами.

  1. Обратиться к нотариусу по последнему месту постоянной регистрации умершего и подать заявление о принятии наследства.
  2. Фактически вступить в права наследования и пользоваться имуществом наследодателя, как своим собственным. Это законно, но доказать свои права перед третьими лицами в этом случае наследник не может.

Установленный законом срок принятия наследства — 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Если за это время не объявятся лица, заинтересованные в получении наследства, имущество умершего перейдет в категорию выморочного, и собственником его станет государство. При появлении правопреемников после этого срока, они будут вынуждены доказывать свои права в суде.

Когда наследство считается принятым

После смерти наследодателя (завещателя) у наследников появляется лишь право принять наследство либо отказаться от него. Его нужно реализовать путем подачи заявления в нотариальную контору или совершением фактических действий. После это наследство считается принятым. Однако свидетельство о праве на наследство правопреемники могут получить только по истечении полугода — этот период установлен государством для того, чтобы соблюсти права всех возможных правопреемников. Подать заявление нотариусу можно несколькими способами.

  1. Обратиться лично со своим паспортом и другими имеющимися документами (о смерти наследодателя, о родстве с ним, с завещанием).
  2. Направить заявление по почте, если наследник живет в другом городе. Для этого нужно заверить свою подпись на заявлении у любого нотариуса.
  3. Написать нотариальную доверенность на представителя, который будет заниматься оформление наследства.

Если в течение установленного срока наследники вселились в квартиру умершего (или проживали вместе и продолжают жить в ней), пользуются его автомобилем (занесены в полис ОСАГО), обрабатывают его земельный участок — они пользуются имуществом, как своим собственным. Ничто не мешает им в дальнейшем, после истечения 6 месяцев, обратиться в нотариальную контору и написать заявление о фактическом принятии наследства и выразить свое желание получить свидетельство о праве.

Зачем нужно обращаться к нотариусу

Часто в состав наследства входит недвижимость (квартира, дом, земельный участок, гараж), транспортные средства, иногда предприятие (доля в бизнесе), ценные бумаги (акции, облигации). Таким имуществом можно воспользоваться фактически, например, осуществлять руководство предприятием. Однако все перечисленные виды собственности требуют регистрации права собственности в государственных Реестрах.

Перерегистрировать их на свое имя наследник может, только представив в Росреестр, ГИББД, правление ООО свидетельство о праве на наследство. Если же он не будет числиться в госреестрах как собственник имущества, он не сможет его продать, обменять, подарить или завещать. Таким образом, получение нотариального свидетельства — необходимость, даже когда правопреемник законно осуществил фактическое принятие наследства по закону и/или по завещанию умершего лица.

Наследодатель может оставить в наследство денежные средства на банковских счетах. Чтобы их получить, также нужно свидетельство о праве. Если умерший гражданин написал в банке завещательное распоряжение в период до 01.03.2002 года, наследники могут получить деньги в любое время непосредственно в банке, без обращения к нотариусу. Но если распоряжение оставлено после этой даты, в банк необходимо представить нотариальное свидетельство.

Некоторые виды имущества в принципе нельзя принять фактически: авторские, патентные, изобретательские права. На них необходимо получить свидетельство.

Кроме того, нередко складывается следующая ситуация. Например, дочь, проживающая в одном городе с наследодателем, осуществила фактическое принятие наследства по закону, искренне считая себя единственной наследницей. В то же время, родной сын умершего от первого брака, о существовании которого дочь не знала, подал заявление нотариусу и своевременно оформил свидетельство о наследстве на свое имя. В этом случае почти всегда неизбежно возникает разбирательство и раздел имущества через суд.

Нотариус может решить спор между наследниками без участия суда. Например, супруга и сын умершего получили свидетельство о праве на наследство. Они сообщили нотариусу, что у наследодателя имеется дочь от первого брака, но ее адрес им неизвестен. Дочь направила заявление в нотариальную контору о принятии наследства спустя 8 месяцев после смерти отца. С письменного согласия наследников, вовремя принявших имущество, нотариус вправе аннулировать ранее выданные свидетельства и выдать новые документы с учетом объявившегося позднее правопреемника.

Аннулирование ранее выданных свидетельств и выдача новых не производится в случае обращения к нотариусу наследника, сведения о котором отсутствовали в наследственном деле. В случае, когда имело место фактическое принятие наследства по истечении установленного срока, вопрос может быть решен только в судебном порядке.

Исключение из выше изложенного правила составляет только один случай: фактическое принятие жилого помещения наследником, который владел им вместе с умершим лицом на праве общей совместной собственности. В том случае нотариус по заявлению выдаст свидетельство о праве. Все остальные юридические действия относительно фактов принятия наследства уполномочен производить суд. Включая ситуацию, когда наследник имел долю в праве на квартиру.

Как фактически вступить в наследство

Проблема фактического способа вступления в наследственные права заключается в том, что граждане не всегда могут самостоятельно определить, какие конкретные действия являются безусловным доказательством фактического принятия наследства. Это иногда затрудняются установить даже нотариус и суд, поскольку в законе описаны только самые общие условия.

На основании сложившейся практики к ним относят следующие действия:

  • вселение в жилое помещение, принадлежащее наследодателю;
  • обработка земельного участка, сбор с него урожая;
  • выплата долгов умершего лица за свой счет;
  • ремонт квартиры, дачного дома, выставление претензий арендаторам;
  • уплата налогов на имущество, коммунальных платежей;
  • перемещение к себе вещей, документов, животных наследодателя;
  • требование провести опись наследственного имущества;
  • охрана дома: установка замков, сигнализации;
  • использование предприятия в коммерческих целях.

Кроме того, во внимание принимаются некоторые действия юридического характера, свидетельствующие о намерении (желании) лица принять имущество:

  • подача иска в суд о признании завещания в пользу другого наследника недействительным;
  • требование вернуть имущество умершего гражданина из чужого незаконного владения;
  • подача заявления в полицию о возбуждении дела по факту хищения наследственного имущества.

При фактическом способе принятия наследства оно считается принятым, если правопреемник произвел действия в течение 6-месячного периода с даты смерти родственника (другого лица). В этом случае правопреемник может обратиться к нотариусу и подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство, представив документальные доказательства своих действий. При фактическом принятии наследства по истечении установленного срока, гражданин сначала должен обратиться в суд с иском о его восстановлении.

Как доказать фактическое принятие наследства

Если наследник обращается в суд с исковым заявлением о признании его фактически принявшим наследство, он должен представить соответствующие доказательства произведенных действий:

  • письменные подтверждения — квитанции об оплате налогов, услуг ЖКХ, договоры с подрядными организациями на ремонт помещения, расписки кредиторов наследодателя о погашении долгов;
  • показания свидетелей — они могут подтвердить проживание правопреемника в доме или квартире, использование садового участка и других вещей умершего;
  • вещественные доказательства — взятые в квартире сберегательные книжки, акции, другие ценные бумаги на имя наследодателя.

Нужно отличать вышеуказанный иск от искового заявления о восстановлении срока принятия наследства. В последнем случае предполагается, что правопреемник не принял имущество ни одним из доступных способов: ни формально, ни фактически. Не допускается одновременная подача двух требований: о восстановлении срока и о признании факта вступления в наследство. Это взаимоисключающие требования. Если наследник произвел какие-то действия — он уже не пропустил срок принятия наследства.

Фактическое принятие наследства — судебная практикаудебная практика

По истечении полугода, установленного законом для оформления наследственных прав, имущество будет принадлежать наследникам, получившим свидетельство, а если таковых не было — муниципалитету или государству. Именно они будут выступать ответчиками по делу. Таким образом, фактический правопреемник, решивший узаконить свои права, вынужден обращаться в суд в порядке искового производства и доказывать факт принятия им наследства в установленный срок. Как показывает практика, такие дела решаются неоднозначно. Можно перечислить несколько оснований, которые не принимаются во внимание судом:

  • организация похорон, получение социального пособия на погребение;
  • наличие доли в праве на наследственную недвижимость, другие вещи;
  • регистрация в одном жилом помещении с наследодателем;
  • наличие родственных отношений с умершим гражданином;
  • вещи, фотографии, переданные истцу при жизни наследодателя;
  • в представленных квитанциях, договорах отсутствуют даты и адрес;
  • истец, фактически принявший имущество, не относится к числу наследников.
Читать еще:  Срок действия медицинской справки для водителя

Комментирует нотариус города Москвы Лексакова Е. О.:

«Нужно знать, что при отсутствии спора о наследственных правах, в суд можно обратиться не с иском, а с заявлением об установлении факта принятия наследства (скачать образец). Суд рассматривает такие дела в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ), и устанавливает наличие юридического факта, который не ущемляет ничьи права. В этом случае не обязательно представлять письменные доказательства.»

Судом рассматриваются все обстоятельства, имеющие отношение к делу, поэтому нужно внимательно подходить к сбору доказательств фактического принятия наследства — они должны ясно подтверждать наличие действий, произведенных в течение полугода после смерти наследодателя. Например, определением Мосгорсуда от 14.12.2015 N 4г-13273/2015, истцу было отказано в удовлетворении требований, потому что уплата коммунальных платежей осуществлялась еще при жизни наследодателя, ссылки на плохое здоровье, по причине чего он не обратился к нотариусу, не подтвердились. В рассматриваемый период истец заключил брак, обращался в судебные органы с другими заявлениями. Хранение документов умершей матери не является основанием для признания его фактически принявшим наследство.

Как составить заявление в суд

Иск о признании фактического принятия наследства можно подавать только по истечении установленного 6-месячного срока со дня его открытия. Иначе суд обращение не примет, поскольку в течение полугода наследник вправе обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследственного имущества и выдаче ему свидетельства. Исковое заявление подается по своему месту жительства, а если речь идет о недвижимости — по месту ее нахождения.

В заявлении нужно указать:

    1. наименование суда, сведения о себе, место жительства, контактные данные;
    2. информация о заинтересованных лицах (наследники, нотариус);
    3. цель, с какой вам требуется установить факт принятия наследства;
    4. указание на то, что фактически вы приняли его в течение 6 месяцев;
    5. описание доказательств, на которых основываются требования;
    6. свидетелей, которые могут подтвердить изложенные обстоятельства;
    7. перечень документов, приложенных к заявлению (квитанции и т.д.);
    8. уведомление об отправке копий искового заявления ответчику.

    Сумма пошлины в 2020 году составляет 300 рублей, квитанция об ее оплате должна быть представлена вместе с заявлением. Если имеются разногласия с третьими лицами по поводу наследства, в заявление о фактическом принятии наследства может быть также включено требование о признании права собственности на спорное имущество.

    По всем вопросам, касающимся наследования, в том числе оформления факта принятия наследства, можно получить исчерпывающую консультацию в нотариальной конторе Лексаковой Е.О. Запишитесь на прием непосредственно на сайте, или позвоните по телефону, чтобы выбрать удобное время посещения.

    Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству?

    – Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству законным наследником до окончания оформления документов? Это законно?

    Отвечает финансовый управляющий Павел Кобяк:

    Есть несколько способов вступить в наследство. Во-первых, открыть наследственное дело у нотариуса. Здесь наследники предоставляют документы о своем родстве с умершим, и нотариус запрашивает государственные органы о наличии у умершего имущества. Если имущество есть, то нотариус выдает свидетельство о наследстве наследникам.

    Во-вторых, это фактически принять наследство. Фактическое вступление в наследство означает, что наследник официально не обращался к нотариусу и не открывал наследственное дела для переоформления документов. При этом он пользуется наследством, например квартирой, после смерти умершего.

    На практике это выглядит следующим образом. Квартира оформлена на кого-то из родителей. Дети после смерти родителей продолжают жить там же. Они следят за имуществом, делают ремонт, оплачивают квитанции ЖКХ, платят налоги. Все эти действия как раз и говорят о фактическом принятии имущества наследником. Такой случай очень распространен при банкротстве физических лиц. Чтобы не отдавать кредиторам денежные средства за счет продажи наследуемого имущества, они не вступают в наследство. При этом продолжают жить в квартире умершего и нести обязанности собственника имущества.

    Отвечает юрист агентства недвижимости ЦДН Алексей Черных:

    Закон предусматривает несколько способов принятия наследства, а ст. 1153 ГК РФ описывает фактическое принятие, позволяющее пользоваться наследством до оформления документов. Например, наследник первой очереди – дочь – живет в квартире умершей матери и совершает действия, доказывающие вступление во владение: принимает меры по сохранению имущества, несет расходы по его содержанию и, особо отмечу, оплачивает долги наследодателя, без чего принять наследство невозможно! Чеки и квитанции на оплату расходов тоже являются доказательством фактического принятия наследства.

    Важно помнить, что в течение шести месяцев после смерти наследодателя все, кто считает себя вправе стать наследником, должны заявить об этом. До истечения этого срока тот, кто вступил во владение наследством, должен обратится к нотариусу и получить свидетельство о наследстве, а в спорной ситуации, при наличии других претендентов, придется обратиться в суд. Получив правоустанавливающий документ от нотариуса или суда, можно зарегистрировать свои права на это имущество.

    Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

    Это означает, что наследник принимает наследственное имущество не через оформление документов у нотариуса, а через отношение к этому имуществу как к своему собственному. К примеру, представим следующую ситуацию. Перед смертью отец проживал в своей собственной квартире вместе со своими совершеннолетними детьми. После смерти отца дети никуда не съехали, а продолжали проживать в нем, оплачивали коммунальные услуги и даже сделали ремонт. Все перечисленные действия и есть фактическое вступление во владение квартирой. Фактическое вступление в наследство является законным. Это один из способов принятия наследства наряду с подачей заявления нотариусу.

    Однако здесь не все так просто. Чтобы официально признать вступление во владение квартирой по наследству законным, нужно обратиться в суд с соответствующим иском. Таким образом, узаконение фактического принятия наследства возможно в судебном порядке.

    Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

    Фактическое вступление во владение квартирой по наследству – это поведение наследника, которое направлено на владение, пользование и распоряжение квартирой наследодателя. Это поведение может выражаться, в частности, в ремонте жилья, оплаты коммунальных услуг и т. п.

    Фактическое вступление во владение квартирой не противоречит закону. Более того, закон предусматривает, что если наследник пропустит шестимесячный срок вступления в наследство, но он фактически примет его, то он вправе обратиться в суд для признания его права на наследование имущества.

    При этом признание права на наследство таким путем вовсе не означает, что другие наследники не смогут принять эту недвижимость в наследство. Наследственное имущество в любом случае будет делиться между всеми наследниками.

    Отвечает адвокат, председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Globus Pravo Денис Вольнов:

    По общему правилу, право собственности на квартиру возникает с момента государственной регистрации в Росреестре. Однако есть исключения из этого правила, в том числе момент возникновения прав на наследуемое имущество. Согласно законодательству, право собственности на наследуемое имущество возникает с момента открытия наследства (с даты смерти наследодателя) вне зависимости от даты внесения записи в реестр прав. При этом действия по фактическому принятию наследства – это один из способов вступления в права наследника наряду с обращением к нотариусу.

    Ввиду несовершенства нашего законодательства фактическое принятие наследства, без внесения данных в реестр прав, создает правовые коллизии, является основанием судебных разбирательств и несет в себе дополнительные риски для всех участников этого процесса.

    Отвечает директор агентства недвижимости «PROобмен» Екатерина Никитина:

    Фактическим принятием наследства являются действия наследника по управлению недвижимостью или действия, направленные на сохранение этого имущества. Доказательством принятия наследства являются квитанции об оплате коммунальных платежей, квитанции об оплате сигнализаций и других расходов на содержание недвижимости. Способ принятия наследства является законным и зафиксирован в Гражданском кодексе, но хочу обратить Ваше внимание, что фактическое принятие наследства не отменяет его документального оформления.

    Текст подготовила Мария Гуреева

    Не пропустите:

    Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

    Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

    Срок принятия наследства по закону и завещанию, фактическое принятие наследственного имущества

    Желает человек или нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. В наши дни количество граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находятся жилые дома и квартиры, земельные участки, производственные и административные здания, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из абстрактных все в большей степени становятся практическими, если не насущными. Право наследования, закрепляемое Конституцией РФ, это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданина, а реальное право физических лиц, т.к. оно непосредственно связано с частной собственностью.

    Понятие наследования содержится в ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
    Наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина.
    В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
    Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
    Согласно ст. ст. 1152 ГК РФ: «Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации».
    Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация — это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Она является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке. При этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками для государственной регистрации возникшего права собственности на недвижимое имущество. Кроме того, наследник, получивший свидетельство о праве на наследство, праве распорядится унаследованным недвижимым имуществом — продать подарить и т.п., не регистрируя предварительно право собственности на него.
    Положение лица, принявшего наследство, можно описать следующим образом. Поскольку с момента открытия наследства наследник считается собственником, то именно с этого момента он будет нести обязанности по содержанию наследственного имущества, нести риск случайной гибели имущества, получать доходы от его использования, собственник источника повышенной опасности будет нести ответственность за вред, причиненный при использовании такого имущества (ст. 1079 ГК РФ). С другой стороны, фактически распорядиться недвижимой вещью данное лицо не имеет права, пока не получит свидетельство о праве на наследство.
    Наследником становится лицо, призванное к наследованию, то есть тот, кто получает право на приобретение наследства на основании закона или завещания. У наследника в результате открытия наследства появляется возможность стать собственником имущества или носителем имущественных прав и обязанностей, которые входят в состав наследства.
    Для того чтобы реализовать указанное право, наследник должен выразить по этому поводу свою волю, т.е. принять наследство. Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства). В соответствии с законом для принятия наследства установлены специальный порядок, специальные способы (ст. 1153 ГК) и специальные сроки (ст. 1154 ГК).
    Принятие наследства — это индивидуальный акт. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники.
    Независимо от основания возникновения права на наследование — по закону или по завещанию, принять наследство можно двумя способами: фактически вступить во владение наследственным имуществом, либо подать заявление о принятии наследства в нотариальный орган по месту открытия наследства, предъявив соответствующие документы. Фактическое принятие наследства означает, что наследником оплачиваются все расходы на содержание (например, оплачивается квартплата), но при этом до надлежащего оформления распорядиться данным имуществом невозможно.
    Являться наследником имущества и упустить шанс стать его собственником – что может быть обиднее? Но подобные истории иногда случаются: пропускается срок принятия наследства, не соблюдаются важные формальности. Шанс исправить досадные оплошности зачастую есть, только доказывать свои права на наследство придется, скорее всего, в суде. Много вопросов возникает в связи с процедурой принятия наследства, сроками вступления в него, документами, налогами и пошлинами. Однако чаще всего без помощи специалиста в этом деле не обойтись. Основная масса людей не только не пишут завещание, но и не заботятся вообще о регистрации своих прав. Например, в большинстве случаев после смерти супруга или других родственников наследники, проживавшие совместно с ним, не спешат вступить в наследство, ошибочно полагая, что все имущество перешло к ним автоматически. Но любое возникающее право необходимо оформить по закону, чтобы впоследствии вы могли передать своим наследникам имущество, а не головную боль и долгие судебные разбирательства.

    Где могут рассматриваться споры о наследстве

    С лекцией на тему «Процессуальные вопросы наследственных споров» в ходе очередного образовательного вебинара ФПА РФ 12 мая выступил член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, кандидат юридических наук Александр Никифоров. На примерах из судебной практики он рассмотрел вопросы, связанные с подсудностью споров о наследовании, особенностями банкротства наследства, а также ответил, может ли быть восстановлен пропущенный срок на принятие наследства.

    Начиная свое выступление, спикер разделил иски о наследовании, которые рассматривают суды первой инстанции, на две категории: в которых заявитель просит о восстановлении нарушенного наследственного права и вытекающие из обязательств наследодателя (не направленные на восстановление нарушенного наследственного права).

    Так, 29 мая 2012 г. Верховный Суд РФ вынес Постановление № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в котором разъяснил процессуальные вопросы рассмотрения наследственных споров. По мнению лектора, нельзя сказать, что высшей судебной инстанции удалось решить все процессуальные аспекты, но тем не менее Суд сделал интересные выводы.

    Подавляющее большинство наследственных дел, рассматриваемых судами, по словам Александра Никифорова, являются делами искового производства. В то же время, добавил он, истцы в заявлениях зачастую смешивают требования, относящиеся к исковому и особому производствам (к примеру, требования об установлении факта родственных отношений с наследодателем и о признании права собственности в порядке наследования). Несмотря на то что первое требование больше относится к особому производству, такой иск будет рассматриваться судом как исковое заявление.

    В отношении компетенции судов Верховный Суд РФ четко указал: все наследственные споры рассматриваются судами общей юрисдикции независимо от субъектного состава участников и состава наследственного имущества, даже если заявление помимо требования из наследственного правоотношения содержит требование, подведомственное арбитражному суду. Верховный Суд РФ отдельно подчеркнул, что споры о включении в состав наследственного имущества акций, долей в уставном капитале, паев членов кооперативов, земельных долей, а также о выплате их стоимости рассматриваются судом общей юрисдикции.

    Точка в данном вопросе, по словам эксперта, еще не поставлена – в ряде случаев арбитражные суды рассматривают подобные споры, причем, как правило, это споры, касающиеся выплаты наследственной доли. В частности, в 2013 г. Высший Арбитражный Суд РФ указал, что АПК РФ не исключает возможность рассмотрения арбитражными судами споров о выплате действительной стоимости доли. Он пояснил, что вопросы выплаты регулируются не ГК РФ, а Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Чуть позднее, в 2016 г., Верховный Суд РФ, рассмотрев дело о переводе на истицу прав и обязанностей приобретателя доли в уставном капитале ООО, указал, что арбитражный суд компетентен рассматривать подобные споры, поскольку речь в них идет не о наследственном споре, а о нарушении прав участников общества. В связи с этим, продолжил Александр Никифоров, определение компетенции суда по рассмотрению таких споров всегда тесно связано с фактическими обстоятельствами спора, поэтому в исковом заявлении важно обосновать, почему выбрано обращение именно в этот суд.

    При этом он добавил, что в Постановлении Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что если суд при принятии искового заявления придет к выводу о том, что избранный способ защиты права не обеспечивает его восстановление, это не является основанием для отказа в принятии заявления, его возвращения либо оставления без движения. Также Верховный Суд РФ разъяснил, что на стадии подготовки дела суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения норм, подлежащих применению, и должен указать мотивы принятия (непринятия) тех или иных норм. «Пленум Верховного Суда, основываясь на нормах ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, подчеркнул, что если в заявлении помимо требования из наследственного правоотношения есть требования, подведомственные арбитражному суду, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции», – отметил лектор.

    Рассматривая вопрос о подсудности наследственных споров, эксперт сообщил, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ они рассматриваются районными или городскими судами. Однако несмотря на то, что мировые суды из решения наследственных споров исключены, споры, вытекающие из обязательств наследодателя, могут разрешаться и в этих судах, в зависимости от цены иска. Спикер обратил внимание, что в случае исков кредиторов к наследникам либо к наследственному имуществу применяются правила исключительной подсудности, указанные в п. 2 ст. 30 ГПК РФ: до принятия наследниками наследства они подсудны суду по месту открытия наследства. Если иск предъявляется к наследству, что в настоящее время возможно, суд должен приостановить производство по делу до принятия наследниками наследства.

    Александр Никифоров рассказал слушателям вебинара о своем несогласии с мнением о том, что применение данной оговорки возможно лишь при предъявлении иска до вступления наследниками в права наследования. Если они уже вступили в наследство, действует общее правило подсудности (по месту жительства наследника). Спикер пояснил, почему не согласен с этим. Так, отметил он, наследство считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства, а не тогда, когда он его фактически приобрел, и тем более не с момента его оформления. В ситуации с недвижимым имуществом, подчеркнул лектор, речь всегда будет идти об исключительной подсудности – то есть спор должен рассматриваться по месту расположения недвижимости. Если возникает спор о правах на наследство, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, расположенных на территории юрисдикции разных районных судов, иск может быть подан по месту нахождения одного из этих объектов. При этом не имеет значения, какой объект ценнее.

    Что касается оспаривания завещания, добавил Александр Никифоров, такие споры рассматривается по месту открытия наследства (если истец просит признать право собственности на недвижимость, то по месту ее нахождения). Это, по мнению спикера, вполне оправданно. Содержание завещания, пояснил он, может ограничиваться единственным указанием (например, о лишении наследников по завещанию права на наследство). В завещании может и не быть указания на конкретное имущество. В таком случае логично, что завещание должно оспариваться по месту открытия наследства. Однако если истец дополнительно просит признать за ним право на недвижимость, входящую в состав наследства, подсудность меняется – спор должен рассматриваться по правилу исключительной подсудности (по месту нахождения недвижимости).

    Верховный Суд РФ в Постановлении № 9 указал, что если гражданское дело по исковому заявлению к умершему гражданину было возбуждено, производство по делу прекращается в силу абз. 7 ст. 220 ГПК РФ с указанием на право истца обратиться с иском к наследникам, принявшим наследство, а до его принятия – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). При этом не отменяется возможность приостановления дела, если смерть ответчика произошла в процессе рассмотрения спора судом.

    В отношении банкротства наследства лектор пояснил, что оно возможно в двух формах. Первая: если гражданин умер после возбуждения дела о банкротстве, суд по своей инициативе или по ходатайству участника процесса выносит определение о дальнейшем рассмотрении дела по правилам ст. 223.1 Закона о банкротстве. Вторая форма: дело возбуждается после смерти гражданина по заявлению конкурсного управляющего, наследника или уполномоченного органа. По мнению спикера, широкого распространения эта практика пока не получила, возможно, потому что Закон о банкротстве уделяет мало внимания вопросам банкротства наследства. Александр Никифоров допустил, что в перспективе в данный Закон будут внесены изменения, регламентирующие вопросы, связанные с заявлением о банкротстве наследства, а также сам процесс банкротства.

    Достоинством данного постановления Верховного Суда РФ, по мнению спикера, стало то, что в нем ВС РФ допускает возможность заключения мировых соглашений по делам о наследовании. Так, в п. 10 постановления перечислены варианты наследственных споров, при которых оно может быть заключено.

    Появление такой возможности Александр Никифоров назвал очень интересным. Он напомнил, что впервые ВС РФ заговорил о ней при рассмотрении одного из дел 30 лет назад. Тогда ВС РФ указал, что суд не может обеспечить защитой несуществующее материальное право на наследство у одной из сторон. Данный критерий, добавил спикер, лег в основу отграничений судами случаев, когда может быть заключено мировое соглашение по наследственным спорам. Этот перечень достаточно обширный. В нем Верховный Суд РФ, в частности, разъяснил возможность утвердить мировое соглашение по спору о включении в свидетельство о праве на наследство наследников по закону, которые лишены возможности представить доказательства родства (свойства) с наследодателем. В то же время Верховный Суд РФ указал, что в утверждении мирового соглашения по спору об определении наличия у сторон прав наследования и состава наследников должно быть отказано. То есть от формулировки искового заявления будет зависеть возможность заключения по нему мирового соглашения.

    В ходе лекции были рассмотрены дела особого производства, в частности, об установлении юридических фактов. На примерах из практики спикер пояснил, почему так важно, чтобы были соблюдены все требования, установленные ГПК РФ для рассмотрения такого рода дел, среди которых – невозможность получения надлежащих документов или восстановления утраченных документов в ином порядке, а также отсутствие спора о праве. В подобных делах, добавил он, важнейшее значение имеют фактические обстоятельства. Лектор обратил внимание, что заявления о совершенном нотариальном действии или отказе в его совершении подается в суд по месту нахождения нотариуса или лица, уполномоченного совершать нотариальные действия, в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или отказе в его совершении. Он подчеркнул, что спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом в порядке искового производства.

    В выступлении был освещен вопрос о возможности восстановления срока на принятие наследства. Эксперт рассказал, что Верховный Суд РФ в 2018 г. рассмотрел подобный спор, связанный нарушением прав несовершеннолетнего наследника. По общему правилу второй срок для принятия наследства является пресекательным и не подлежит восстановлению ни при каких условиях. В данном деле ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на пересмотр, указав, что первый срок на принятие наследства должен быть восстановлен ввиду недобросовестных действий представителя несовершеннолетнего наследника, повлекших негативные последствия для последнего.

    В заключение Александр Никифоров обратил внимание, что в соответствии с Постановлением Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного наследуемого владения как своим собственным в течение срока приобретательной давности также является основанием для последующей регистрации права собственности.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector